Регистрация ноу хау в роспатенте

Содержание

В современной жизни мы часто сталкиваемся c такими понятиями как «секрет фирмы», «деловой секрет», «торговый секрет», «секрет производства». Эти сведения чаще всего могут принести пользу компании либо частному лицу в силу неизвестности их третьим лицам. Все эти понятия можно объединить одним термином «ноу-хау».

Что такое ноу-хау?

Существует версия, что  первоначально под термином «ноу-хау» понималась информация, специально опущенная заявителем в описании своего изобретения, и термин означал – «знать, как применять патент».

Как зарегистрировать лицензионный договор в Роспатенте

Со временем термин утратил свое первоначальное значение и стал пониматься буквально – «знать, как сделать» или «знать, как», а «ноу-хау» стало самостоятельным объектом сделок, в том числе, не связанных с запатентованными изобретениями.

Согласно действующему законодательству (ст. 1465 Гражданского кодекса РФ) секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.

Объекты «ноу-хау» могут быть разнообразные:

  • Технические (конструкторские, технологические, математические, производственные) – сведения, содержащиеся в неопубликованных заявках, отчетах; чертежах; протоколах испытаний и т.п.
  • Экономические (финансовые, коммерческие, рекламные, сбытовые) – сведения, связанные с опытом ведения сделок,  коммерческих операций,  структурами цен: договоры с контрагентами; клиентские базы и базы поставщиков; данные финансовой отчетности, сведения о скидках и т.п.
  • Управленческие – сведения о структуре и методах эффективного управления.
  • Правовые – сведения, связанные с применением организационно-правовых форм предпринимательской деятельности, налогами, кадрами и т.д.

Секрет предполагает его использования в  конфиденциальном режиме, которое заключается в принятии владельцем ноу-хау мер, помогающих сохранить его в тайне.

Под отсутствием свободного доступа на законном основании понимается отсутствие опубликования сведений в средствах информации; отсутствие свободного доступа на предприятие, к технологическому оборудованию, использующему ноу-хау, или непосредственно к сведениям, которые его составляют; невозможность без дополнительных усилий понять ноу-хау по результатам его применения, например, определить по товару технологию его изготовления.

Став обладателем таких сведений, компания может воспользоваться ими для извлечения коммерческой выгоды и снизить степень конкуренции, опередив соперников за счет уникальных знаний, технологий.

 Когда целесообразна охрана сведений в режиме «ноу-хау»?

Охрана в режиме ноу-хау может быть целесообразной в следующих случаях:

  • подлежащее охране решение не подлежит патентной охране (например, методики расчетов, методы хозяйственной деятельности);
  • когда эффективность патентной охраны сомнительна в связи с невозможностью проконтролировать и доказать использование технического решения конкурентом, что особенно актуально для технического решения «способа»;
  • когда ноу-хау является дополнением к патенту на изобретение, что предотвращает возможность для конкурента легко «обойти патент»;

 Альтернатива государственной регистрации

Регистрация ноу хау в Роспатенте не производится, в связи с тем, что получение патента предполагает обнародование (раскрытие) данных с целью их охраны от незаконного использования. В основу защиты же ноу хау положено строгое засекречивание информации об изобретении. Если данные будут обнародованы, то охрана разработки станет невозможна, и ноу-хау утратит свой статус.

Для чего нужна же нужна регистрация ноу-хау?

 Регистрация  (депонирование) ноу-хау осуществляется в целях:

  1. Возможности использования правообладателями факта регистрации в качестве независимого доказательства факта существования указанных прав на определенную дату.
  2. Официального уведомления общественности о правах правообладателя в отношении имеющихся сведений, охраняемых в режиме коммерческой тайны (ноу-хау);

 Важно! 

Необходимо четко понимать и помнить, что регистрация ноу-хау в депозитарии не является правообразующей, то есть не влияет на возникновение, осуществление и охрану исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности.

 В чем преимущество регистрации (депонирования) ноу-хау в Депозитарии ООО «Корпорация «Лаборатория инвестиционных проектов»?

  1. Четкая регламентация и прозрачность всей процедуры регистрации (депонирования) ноу-хау – организация процесса работы депозитария урегулирована внутренним нормативным документом – Положением о депонировании, размещенным на официальном сайте компании: https://corplip.ru/doc/polozheniye-o-deponirovanii.pdf;
  2. Возможность выбора Правообладателем способа регистрации/ регистрации и депонирования ноу-хау в зависимости от своих убеждений и возможностей;
  3. Установленные тарифы на услуги  (действующие тарифы размещены на официальном сайте корпорации по адресу: https://corplip.ru/doc/prices.pdf);
  4. Осуществление деятельности Депозитарием на основании заключенных с правообладателями договоров о добровольной регистрации ноу-хау/ либо о добровольной регистрации и хранении (депонировании) ноу-хау;
  5. Передача Депозитарием информации, содержащей коммерческую тайну (в случае если избранный правообладателем способ регистрации ноу-хау предусматривает такую передачу) только в рамках и на основе соглашения о неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну.
  6. Предоставление Депозитарием возможности информирования общественности о зарегистрированном ноу-хау (по желанию правообладателя), путем включения информации о ноу-хау в реестр, публикуемый на официальном сайте Депозитария.

 Добро пожаловать в Депозитарий ООО «Корпорация «Лаборатория инвестиционных проектов»! Нам можно доверить Ваш секрет.

Заинтересованы? Свяжитесь с нами!

Получите готовые материалы для самостоятельной работы от профессионалов с опытом работы более 5 лет в различных сферах: продажи, маркетинг, банковское дело, бухгалтерия, юриспруденция и др.

Информация основана на опыте, а не взята из источников в интернете.

Мы предлагаем то, что сами используем в работе.

Или обратитесь к нам – и мы сделаем необходимую работу за вас.

Просмотреть перечень услуг

Взгляды лицензирующего на процесс выдачи лицензий

Успешный процесс выдачи лицензий включает в себя множество шагов, которые должны быть предприняты, чтобы удовлетворить потребности и лицензирующего, и получающего лицензию, которые зависят друг от друга в течение срока действия соглашения. Эти потребности должны быть полностью удовлетворены для обеих сторон. Этот процесс будет рассмотрен с точки зрения лица, выдающего лицензию, как изображено на рисунке.

Процесс лицензирования

Решите, что будет лицензироваться

Продукция, процесс, ноу-хау, право на производство, право поставки на рынок и распространения или право использовать продукт в процессе производства другой продукции, — на все это может выдаваться лицензия.

Бывают разные ситуации, поэтому лучшая комбинация прав на технологию, на которую предприниматель хочет выдавать лицензии, должна определяться так, чтобы его технология приносила максимально возможный доход.

Некоторые предприниматели выбирают лицензирование второстепенных или базовых технологий, когда им нужно расширить влияние своих компаний на различных рынках и когда у них нет возможностей сделать это в одиночку. Другие могут решить, что нужно держать свои технологии в секрете для внутреннего использования, обычно для преимущества в работе.

Определите, какие преимущества получает тот, кому выдается лицензия

Как при любой сделке купли-продажи, покупатели или лица, получающие лицензию, будут покупать преимущества. Эти преимущества нужно четко определить; другими словами, что делает лицензию ценной для покупателя? Способность лицензирующего получить наивысшую оценку технологии — это функция преимуществ, которые клиенты считают связанными с технологией, а также вспомогательных преимуществ от любого ноу-хау, которое передается вместе с технологией. Эти преимущества легко определить с точки зрения того, кто выдает лицензии, но также важно определить и перспективу покупателя.

Проведите исследование рынка

Важно удостовериться, что потенциальный рынок, на который лицо, берущее лицензию, собирается поставлять продукцию, будет требовать ее достаточно много для того, чтобы получить доход, который окупил бы затраченные средства и усилия.

Если технология, на которую выдается лицензия, является новой, то есть, недостаточно известной, лицензирующему придется создать ситуацию для рыночной осуществимости, чтобы привлечь потенциальных получателей лицензии.

Регистрация в Роспатенте

Этим потенциальным получателям, вполне возможно, придется провести свое собственное маркетинговое исследование, и его результаты будут представлены лицензирующему как часть стратегии переговоров, но выдающему лицензию всегда стоит провести свое собственное исследование.

Все получающие лицензию стараются создать благоприятную ситуацию на рынке, который они избрали, они могут просто не сообщить о негативных моментах. Поэтому выдающий лицензию должен сам обнаружить, что эти негативные моменты могут существовать, и что они преодолимы.

Проведите финансовую проверку потенциального держателя лицензии

Так как лицензионное соглашение обычно действует в течение нескольких лет, очень важно удостовериться, что любой потенциальный получатель лицензии обладает ресурсами, знаниями и навыками, чтобы соблюдать сроки и условия лицензионного соглашения и успешно коммерциализировать технологию.

Любой потенциальный кандидат на получение лицензии должен предоставить контактную информацию относительно предыдущих лицензионных соглашений, если они были.

Сторона, выдающая лицензию, должна затем придерживаться тесных контактов, чтобы понять, надежен ли кандидат в плане выплаты отчислений и сможет ли он достичь поставленных перед ним целей. Хорошим показателем может стать то, как сторона, получающая лицензию, будет вести себя, заключив новое лицензионное соглашение.

Определите стоимость лицензионного соглашения

Интеллектуальная собственность в форме патентов является, возможно, самым недооцениваемым из всех активов.

Компания Texas Instruments получает более 400 миллионов долларов ежегодно от лицензирования, а Стэнфордский университет — 200 миллионов в год.

Конечную стоимость лицензионного соглашения определяют несколько факторов:

  • Экономическая жизнь интеллектуальной собственности, то есть, как долго она обеспечивает источник доходов для компании.
  • Потенциал для прямой конкуренции между компаниями, деятельность которых связана с интеллектуальной собственностью.
  • Потенциал для правительственного законодательства или регулирования, которое может повредить рыночной способности интеллектуальной собственности.
  • Изменение рыночных условий, которые могут вызвать снижение стоимости интеллектуальной собственности.

Конечная стоимость интеллектуальной собственности определяется при переговорах при условии взаимного доверия сторон.

Только оформление лицензионного договора и его подписание сторонами без регистрации в Роспатенте юридически ничтожно. Чтобы документ вступил в законную силу, правообладателем, правопреемником, патентным поверенным или доверенным лицом в Роспатент должны быть поданы:

  • заявление о регистрации,
  •  два экземпляра оригиналов договора,
  •  при регистрации через представителя – доверенность,
  •  свидетельство о регистрации исключительных прав на объект лицензионного договора,
  •  подтверждения об уплате государственной пошлины.

Перед тем, как зарегистрировать лицензионный договор в Роспатенте, его специалисты проверяют соответствие сведений, указанных в заявлении и текста собственно документа нормам действующего законодательства.

При отсутствии ошибок в месячный срок оформляется регистрация. О совершенном действии в 6-месячный срок с даты регистрации заявления в государственном реестре оформляется соответствующая запись и в официально издаваемом Роспатентом бюллетене делается публикация.

Если в документах или в предоставленных заявителем сведениях обнаружены неточные данные, комплект документации возвращается на доработку, для которой предусмотрен 2-месячный срок.

Что такое Ноу-Хау и как зарегистрировать свои права

В случае отказа от регистрации оплаченная сумма госпошлины возврату не подлежит.

Особенности регистрации лицензионного договора на ноу хау

Лицензионный договор на ноу-хау отличается от соглашений, оформляемых на материальные вещные права. Прежде всего добросовестный приобретатель не получает прав на распространение объекта соглашения иначе, чем по основаниям, изложенным в договоре. При расторжении договора лицензиат обязан в полном объеме вернуть лицензиару всю полученную техническую документацию и обеспечить все возможные меры для прекращения пользования техническим решениям не только для продажи третьим лицам, но и в собственных интересах.

При повторной заявке порядок регистрации лицензионного договора такой же, причем платить придется заново. Чтобы исключить отказ от Роспатента по причине досадных ошибок в заявлении или в тексте договора, избежать дополнительных трат и сберечь собственное время – обращайтесь в наше патентное бюро. Мы обеспечиваем юридически безупречное оформление всех необходимых документов и точное соблюдение процедуры и сроков регистрации лицензионных договоров в Роспатенте, предоставляем для этого всю достаточную помощь.

Правовой статус служебных объектов интеллектуальной собственности

Погуляев Вадим Владимирович

Заместитель генерального директора Юридического агентства "Копирайт". Специализация — интеллектуальная собственность, информационная безопасность (юридические аспекты).

Родился 9 апреля 1977 г. в г. Москве. Окончил юридический ф-т Современного гуманитарного университета.

Имеет более 60 публикаций по вопросам, связанным с интеллектуальной собственностью.

Множество творческих людей во всем мире предпочитает создавать прекрасное и/или полезное при поддержке экономически сильных субъектов, отдавая, таким образом, предпочтение гарантированному заработку перед "свободным художничеством", предполагающим вложение собственных средств в разработки и самостоятельную реализацию их результатов. Однако, когда результат кропотливого интеллектуального труда уже достигнут, далеко не всем авторам хочется его отдавать своему спонсору (работодателю), инвестировавшему дорогостоящие исследования и рассчитывающему использовать полученный объект интеллектуальной собственности в коммерции. В этом заключается основная причина конфликтов между наемными авторами и их нанимателями.

Чтобы разобраться в проблеме, предстоит выяснить, какими правами в отношении объектов интеллектуальной собственности, созданных в рамках трудового договора, обладают стороны правоотношений. Начнем с объектов авторского права. Авторскому праву на произведения науки, литературы и искусства, созданные в порядке выполнения служебных обязанностей или служебного задания работодателя (служебные произведения), посвящена ст. 14 Закона РФ от 9 июля 1993 г. N 5351-1 "Об авторском праве и смежных правах" (в ред. от 20 июля 2004 г.). Согласно ей личные неимущественные права на такое произведение принадлежат его автору, а имущественные — работодателю автора. Вместе с тем относительно принадлежности исключительных имущественных прав стороны трудовых отношений вправе установить в договоре иное. Таким образом, если между автором и его работодателем не было специально оговорено "иное", то обладателем исключительных имущественных прав на использование служебного произведения является работодатель. В этом случае автору для возможности самостоятельно использовать свое служебное произведение необходимо предварительно получить у своего работодателя разрешение. Такое разрешение носит характер договора о передаче авторских прав (исключительных или неисключительных), и поэтому должно содержать все существенные условия авторского договора, без согласования которых работник-автор не вправе использовать служебное произведение, и тем более разрешать такое использование третьим лицам.

Имущественными правами на служебное произведение работодатель обладает в силу факта создания произведения, поскольку какой-либо обязательной (в том числе государственной) регистрации произведений и прав на них законом не предусмотрено (хотя такая регистрация, в том числе производимая коммерческими фирмами за плату, законодательством не запрещена, а значит — допустима). Но на случай спора работодателю необходимо иметь доказательства того, что данное произведение действительно является служебным. Это может быть подтверждено как трудовым договором, в котором отражены служебные обязанности работника-автора, так и должностными инструкциями и иными документами работодателя, развивающими и дополняющими условия трудового договора. Важно, чтобы среди письменно зафиксированных обязанностей работника-автора фигурировала обязанность создавать объекты авторского права с указанием их конкретных видов.

В суде неоднократно было доказано, что если работник использует для создания произведения материалы и оборудование работодателя, это еще не означает, что он создал служебное произведение. Ведь он мог просто заниматься "не тем" на своем рабочем месте (творить "для души"). Поэтому, чтобы исключить для автора возможность унести свой креатив при увольнении, работодатель должен предусмотреть систему передачи автором созданных им творческих результатов. Ее составляют документы, дающие представление о том, что конкретно, кем, в какие сроки разрабатывается (приказ о проведении творческих изысканий, служебные записки и докладные с обсуждением промежуточных этапов работы и т.д.), а также идентифицируют результат работы.

Абзац 2 п. 2 ст. 14 Закона РФ "Об авторском праве и смежных правах" устанавливает, что размер авторского вознаграждения за каждый вид использования служебного произведения и порядок его выплаты определяются договором между автором и работодателем. Суть данного предписания в том, что помимо заработной платы и иных выплат, предусмотренных законодательством о труде и трудовым договором (материальная помощь, премии и т.д.), работодатель обязан отчислять автору гонорар за использование его служебных произведений в размере и порядке, которые заранее оговариваются сторонами. Это могут быть роялти (процент от суммы дохода, полученного работодателем от использования служебного произведения), твердая сумма, либо порядок расчета авторского вознаграждения в зависимости от тех или иных обстоятельств. При указании в договоре фиксированной суммы авторского вознаграждения, выплачиваемой единовременно или по частям, стороны обязаны установить максимальный тираж (допустимое количество воспроизведений) служебного произведения. В противном случае соглашение о фиксированной сумме гонорара будет незаконным, что поставит под удар всю систему отношений.

Отметим, что ст. 14 Закона РФ "Об авторском праве и смежных правах" применима не ко всем служебным произведениям.

Регистрация ноу-хау в Роспатенте

На создание в порядке выполнения служебных обязанностей или служебного задания работодателя энциклопедий, энциклопедических словарей, периодических и продолжающихся сборников научных трудов, газет, журналов и других периодических изданий (п. 2 ст. 11 указанного Закона) положения этой статьи не распространяются.

Перейдем к объектам промышленной собственности. Автором изобретения, полезной модели, промышленного образца (равно как и автором объекта авторского права) признается физическое лицо, творческим трудом которого они созданы (юридическое лицо не может быть автором). В соответствии с Патентным законом РФ от 23 сентября 1992 г. N 3517-1 (в ред. от 7 февраля 2003 г.) не признаются авторами следующие физические лица:

не внесшие личного творческого вклада в создание объекта промышленной собственности;

оказавшие автору (авторам) только техническую, организационную или материальную помощь;

способствовавшие оформлению прав на объект промышленной собственности и его использованию.

Данное положение применимо и к отношениям по созданию произведений. Принудительное соавторство не допускается законом и влечет ответственность вплоть до уголовной.

Патент может быть выдан: автору изобретения, полезной модели или промышленного образца; работодателю в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 8 Патентного закона РФ; правопреемникам автора или его работодателя.

Согласно п. 2 ст. 8 Патентного закона РФ право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или задания работодателя, принадлежит работодателю, если договором между ним и работником (автором) не предусмотрено иное. Норма практически полностью воспроизводит содержание статьи о служебных произведениях Закона РФ "Об авторском праве и смежных правах". Нюанс заключается в том, что права на изобретение, полезную модель и промышленный образец, в отличие от авторского права, возникают с момента получения патента.

Работник может запатентовать результат своих творческих изысканий (служебных) в том случае, если работодатель в течение четырех месяцев с даты получения уведомления от работника-автора о полученном им патентоспособном результате не приступит к оформлению патента на этот результат, не передаст право на получение патента либо не сообщит работнику (автору) о сохранении информации о соответствующем патентоспособном результате в тайне.

Но и в случае оформления работником патента на свое имя работодатель вправе использовать результат служебных разработок в собственном производстве в течение срока действия этого патента. При этом за такое использование он обязан отчислять патентообладателю компенсацию, сумма которой определяется в договоре между ними.

В случае если работодатель получит патент, либо примет решение о сохранении информации об изобретении, полезной модели или промышленном образце в тайне, либо передаст право на получение патента другому лицу, либо не получит патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам, работник-автор, которому не принадлежит право на получение патента на данные объекты промышленной собственности, имеет право на вознаграждение. Размер вознаграждения и порядок его выплаты определяются договором между ним и работодателем. В случае недостижения соглашения об условиях договора в течение трех месяцев после того, как одна из сторон сделает другой стороне предложение в письменной форме об этих условиях, спор о вознаграждении может быть разрешен в судебном порядке.

Обратим внимание на право работодателя "засекретить" результат служебной разработки. Как следует из норм Патентного закона РФ, для реализации данного права работодателю не требуется согласие работника — достаточно лишь уведомить последнего об этом. Уведомление о решении работодателя сохранить информацию о служебном изобретении (полезной модели или промышленном образце) в тайне влечет возникновение у работника соответствующих обязанностей по соблюдению конфиденциальности этой информации.

В целях охраны коммерчески ценной информации от получения и использования широким кругом лиц в отношении ее может быть установлен режим коммерческой тайны, который регулируется ГК РФ и Федеральным законом от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ "О коммерческой тайне". В соответствии со ст. 11 ("Охрана конфиденциальности информации в рамках трудовых отношений") указанного Закона в целях охраны конфиденциальности информации работодатель обязан:

ознакомить под расписку работника, доступ которого к информации, составляющей коммерческую тайну, необходим для выполнения им своих трудовых обязанностей, с перечнем информации, составляющей коммерческую тайну, обладателями которой являются работодатель и его контрагенты;

ознакомить под расписку работника с установленным работодателем режимом коммерческой тайны и с мерами ответственности за его нарушение;

создать работнику необходимые условия для соблюдения им режима коммерческой тайны.

Работник, в свою очередь, несет обязанности по выполнению установленного работодателем режима коммерческой тайны. Он не вправе разглашать информацию, составляющую коммерческую тайну работодателя и его контрагентов, а также использовать эту информацию в личных целях без их согласия.

Кроме того, работник обязан не разглашать конфиденциальную информацию работодателя (его контрагентов) и после прекращения трудового договора в течение срока, предусмотренного соглашением с работодателем, заключенным в период срока действия трудового договора, или в течение трех лет после прекращения трудового договора, если указанное соглашение не заключалось.

В случае разглашения конфиденциальной информации работник при наличии его вины в этом обязан возместить работодателю причиненный ущерб.

Коммерческую тайну могут составлять не только "засекреченные" сведения о результатах интеллектуальной деятельности. Информация, составляющая коммерческую тайну (согласно ст. 3 Федерального закона "О коммерческой тайне"), — это научно-техническая, технологическая, производственная, финансово-экономическая или иная информация (в том числе составляющая секреты производства (ноу-хау)), которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и в отношении которой обладателем такой информации введен режим коммерческой тайны.

Работник, разгласивший охраняемую законом тайну, согласно ст. 243 Трудового кодекса РФ несет материальную ответственность в полном объеме. Вместе с тем работник вправе обжаловать в судебном порядке незаконное установление режима коммерческой тайны в отношении информации, к которой он получил доступ в связи с исполнением им трудовых обязанностей.

ODiplom // Экономика // 15.02.2018

Автор: Андрей Нестеров

Рубрика: Экономика

Опубликовано: 15.02.2018

Библиографическое описание:

Нестеров А.К. Защита интеллектуальной собственности // Образовательная энциклопедия ODiplom.ru

Первая четверть XXI века характеризуется прогрессирующим увеличением доли интеллектуальной собственности в активах современных компаний. Остро встает вопрос в деятельности мировой науки, техники и бизнеса о необходимости обеспечения повышенных мер безопасности по охране интеллектуальной собственности.

Значение защиты интеллектуальной собственности

Для многих компаний интеллектуальная собственность является основным активом, который обеспечивает ей увеличение получаемой прибыли. Вместе с этим возрастает и заинтересованность бизнеса в эффективной защите интеллектуальной собственности как основной мере по обеспечению ее сохранности. Объективные закономерности общественного развития подвели к увеличению роли интеллектуальной собственности в успехе функционирования современных компаний.

Обеспечение защиты интеллектуальной собственности является первоочередной задачей для инновационных предприятий, так как интеллектуальная собственность составляет значительную долю их капитала. При этом инновационная деятельность может быть направлена не только на создание интеллектуальной собственности и ее развитие, но и на обеспечение ее защиты. Необходимым условием для осуществления инновационной деятельности является наличие конкретной цели, ради которой она ведется. Такая цель должна быть обоснованной, объективной, осуществимой, измеримой и определена временными рамками.

Основной проблемой в исследуемой области является то, что создание новой или усовершенствованной технологии защиты интеллектуальной собственности требует усложнения работы, что ведет к неудобствам, однако отсутствие подобных технологий приводит к возможности незаконного использования интеллектуальной собственности сторонними лицами. В этой связи создание эффективной и удобной технологии защиты интеллектуальной собственности приобретает особую важность.

По мере развития цифровой экономики, внедрения новых технологий и выпуска наукоемкой продукции, интеллектуальная собственность и нематериальные активы становятся одной из наиболее важных составных частей активов предприятия.

Достаточно часто встречаются случаи, когда стоимость нематериальных активов компании превосходит стоимость всех ее материальных активов и является основным ресурсом компании в конкурентной борьбе. Это особенно характерно для различных видов интернет-бизнеса. Такое положение дел ведет к тому, что защита объектов интеллектуальной собственности становится жизненно необходима.

Объекты защиты прав на интеллектуальную собственность

Защита интеллектуальной собственности и методы предотвращения фактов кражи и незаконного использования объектов интеллектуальной собственности зависят от особенностей объектов интеллектуальной собственности, которыми владеет компания. В первую очередь сама сущность объектов интеллектуальной собственности предполагает их нематериальную форму в той или иной мере.

Интеллектуальная собственность и управление предприятием на базе его нематериальных активов – та проблема, необходимость решения которой ни у кого не вызывает сомнений. Защита интеллектуальной собственности по сей день остается одной из самых сложных и глубоких проблем теории и практики высокотехнологического бизнеса.

В настоящее время наблюдается все возрастающий интерес со стороны руководителей, предпринимателей и менеджеров предприятий и организаций к использованию объектов интеллектуальной собственности и нематериальных активов и ее результатов в различных сферах повседневной деятельности и экономико-правовых ситуациях с целью получения дохода. Значимую роль начинает играть и защита объектов интеллектуальной собственности.

Смысл интеллектуальной собственности в бизнесе состоит в том, что она обеспечивает монополию на используемые технические, технологические решения, а также на отдельные технические средства и программное обеспечение. Это, пожалуй, единственная монополия в бизнесе, всячески поощряемая международным законодательством и мировой общественностью.

Объекты защиты прав на интеллектуальную собственность включают:

  • объекты авторского права (авторские произведения и объекты смежных прав, исполнительскую деятельность, фонограммы и трансляционные передачи);
  • объекты промышленной собственности (изобретения, промышленные образцы, полезные модели, секреты производства (ноу-хау);
  • средства индивидуализации производителей и их продукции (товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования);
  • нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности (селекционные достижения, топологии интегральных микросхем).

Среднестатистическое предприятие имеет следующий перечень объектов интеллектуальной собственности:

  1. Товарный знак, торговая марка, наименование, логотип и иные средства индивидуализации;
  2. Практические методики изготовления товаров, выполнения работ, услуг и т.п. Сюда же относятся промышленные образцы, технологии производства и т.д.;
  3. База данных контактов поставщиков, заказчиков, покупателей и т.п.;
  4. Программное обеспечение, в том числе написанное под конкретные нужды предприятия;
  5. Веб-сайт, включая дизайн и текстовое наполнение;

Все объекты интеллектуальной собственности охраняются законодательством в силу защиты авторского права, а также надлежащей регистрации (касательно товарного знака).

Как обладатель исключительных прав на использованные данных объектов интеллектуальной собственности предприятие имеет монопольное право использовать их в своей коммерческой деятельности. Также обладание данными объектами дает право запрещать кому бы то ни было их использование без специального на то разрешения, называемого лицензией. Однако в цели большинства предприятия не входит лицензирование своей интеллектуальной собственности, поэтому основной задачей в охране принадлежащих компании нематериальных активов является эффективная защита объектов интеллектуальной собственности от незаконного копирования и последующего использования. В этом выражается коммерческий смысл интеллектуальной собственности, который вне коммерции существенно теряет свою значимость.

Защита объектов интеллектуальной собственности и нематериальных активов позволяет сохранить данное имущество предприятия и обеспечить его эффективное использование в дальнейшей коммерческой деятельности.

Способы защиты интеллектуальной собственности

В систему защиты прав на интеллектуальную собственность входят технические, законодательные и договорные способы.

Способы защиты интеллектуальной собственности

К техническим способам защиты относится физическое воспрепятствование копированию и/или воровства объектов интеллектуальной собственности с целью пресечения их незаконного использования. Технические способы можно разделить на внутренние (меры, принятые для блокировки доступа и возможности копирования информации сотрудниками компании) и на способы, блокирующими доступ к информации для третьих лиц. Внутренние способы включают в себя следующие меры:

  • доступ в сеть разрешен только зарегистрированным пользователям, которые являются сотрудниками компании (каждый из них имеет уникальный логин и пароль для входа в сеть);
  • все исходящие тексты (информация, написанная на определенном языке программирования) находятся на серверах, расположенных в серверной комнате, доступ к которой разрешен только некоторым из сотрудников;
  • для разработчиков программного обеспечения создана тестовая площадка, представляющая собой копию какой-либо действующей системы и полностью повторяющая ее функционал, где все используемые данные – тестовые.

Внешние способы блокируют доступ к интеллектуальной собственности третьих лиц и включают в себя следующие меры:

  • доступ на территорию ограничен охраной, факты посещения строго регистрируются;
  • доступ к объектам интеллектуальной собственности, которые могут быть использованы злоумышленниками, ограничивается числом ответственных лиц, имеющих соответствующий доступ;
  • доступ разработчиков программного обеспечения на действующие сервера ограничен, все факты доступа и вносимые изменения регистрируются.

К законодательным способам относятся законодательные нормы, которые действуют вне зависимости от наличия или отсутствия прочих способов защиты, только лишь исходя из принципов признания правообладателем (носителем титульной интеллектуальной собственности) лица, создавшего объект (в случае если имеем дело с авторским правом) или лица, зарегистрировавшего объект (в случае с товарным знаком, а также объектами, регулируемыми патентным правом).

К договорным способам защиты относятся способы, которые логически проистекают из законодательных и, по сути, являются их частью, но в силу специфики, тем не менее, стоят отдельно.

Государственная регистрация интеллектуальной собственности

В случае, когда закон осуществляет регулирование не императивными нормами, действующими априори, а нормами диспозитивными (т.е. предопределяющими главенство норм договорных перед законодательными нормами), участники правоотношений в сфере интеллектуальной собственности вправе путем установления договорных обязательств регулировать и регламентировать использование интеллектуальной собственности исходя из их взаимных (в том числе коммерческих) интересов, не противоречащих закону.

Охрана интеллектуальной собственности в Российской Федерации регулируется 4 частью Гражданского кодекса. 4 часть включила в себя основные положения ранее существующих законодательных актов, регулирующих охрану интеллектуальной собственности. На сегодняшний день Гражданский кодекс наиболее полно регулирует взаимоотношения в плане защиты интеллектуальной собственности.

Отдельно следует отметить вопрос защиты содержимого веб-сайтов. Оно разделяется на дизайн и информационное наполнение, в том числе текстовое, графическое, фотографии, видео и т.д. В случае, например, сайтов, основным наполнением которых являются статьи, они представляют собой совокупность двух объектов интеллектуальной собственности: произведение искусства (дизайн сайта) и литературное произведение (статьи, опубликованные на сайте). Содержимое веб-сайтов подлежит правовой защите так же, как и литературное или графическое произведение. Автору сайта или статей доступны все средства защиты интеллектуальной собственности, которые определены в Гражданском кодексе Российской Федерации.

Существующие способы защиты интеллектуальной собственности не в полной мере действенны, а в ряде случаев препятствуют развитию науки и образования, когда правообладатели злоупотребляют своими правами.

Вместе с тем, в случае фактов умышленного использования чужих объектов интеллектуальной собственности их владельцам следует фиксировать такие факты и обращаться в суд для взыскания компенсации с нарушителей.

Исключительное право – это особенная правовая категория, используемая в гражданском праве.

Под исключительным правом подразумеваются права на объекты интеллектуальной деятельности: товарные знаки, программы, произведения и т.д.

Отчуждение исключительного права – то есть полная передача этих прав другому лицу, как правило, за вознаграждение. Важно обратить внимание на то, что правообладатель по договору об отчуждении передает исключительное право в полном объеме и полностью утрачивает его.

Договор об отчуждении исключительного права нельзя путать с договором дарения, поскольку он несет совершенно другие правовые последствия. Также, несмотря на то что данный договор имеет много общего с лицензионным договором, имеется ряд существенных отличий, которые нельзя упускать.

Существует ряд условий, которые обязательно должны быть определены в договоре, если этого не сделать, документ не будет нести никаких правовых последствий:

  • четкое определение предмета (объекта) интеллектуальной собственности;
  • согласованная и закрепленная цена сделки.

А вот способы использования объекта не имеет смысла оговаривать в договоре, ведь исключительное право правообладателя полностью утрачивается после заключения договора.

Отчуждение исключительного права на товарный знак

По закону право продать товарный знак имеет правообладатель или же лицо, действующее по доверенности в его интересах. Приобрести товарный знак могут только субъекты хозяйственной деятельности (юридические лица, предприниматели).

Главной особенностью отчуждения исключительного права на товарный знак является то, что в договоре должно быть четко оговорено, права на какие товары и услуги передаются новому владельцу.

Дело в том, что одним и тем же товарным знаком могут пользоваться сразу несколько юрлиц в отношении разных товаров/услуг.

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, договор отчуждения прав на товарный знак составляют с применением всех норм договора купли-продажи:

  • письменное изложение;
  • государственная регистрация документа;
  • обязательное указание товаров/услуг в договоре;
  • описание момента перехода прав.

Отчуждение исключительного права на программу

Стороны по договору отчуждения исключительного права на программу могут быть и физическими, и юридическими лицами. После заключения договора, правообладатель приобретает все исключительные права и может:

  1. Распространять программу (как оригинал, так и экземпляры).
  2. Воспроизводить как закрыто, так и публично.
  3. Сообщать по кабелю.
  4. Распространять путем проката.
  5. Вносить изменения, переводить, перерабатывать.

Срок действия исключительного права на программу действует в течение жизни правообладателя и семидесяти лет с начала календарного года, следующего за годом его смерти.

Договор отчуждения исключительных прав на программу составляется письменно и подлежит обязательной государственной регистрации.

Отчуждение исключительного права на произведение

По договору отчуждения исключительного права на произведение правообладатель передает в полном объеме права на указанное произведение. Приобретатель прав в данном случае обязан вовремя выплатить предусмотренное договором вознаграждение.

Если произведение написано в соавторстве, на стороне правообладателя должны выступать все участвующие лица. Произведениями согласно ст.1291 Гражданского кодекса РФ считаются:

  • рукописи;
  • оригиналы произведений живописи;
  • оригиналы произведений скульптуры;
  • другие подобные произведения, существующие в единственном экземпляре.

После заключения договора, правообладатель вправе распоряжаться приобретенным объектом интеллектуального права по своему усмотрению. Однако у автора произведений живописи по закону сохраняются личные неимущественные права на объект: право следования, право доступа, право на вознаграждение за некоторые способы использования.

Вознаграждение за отчуждение исключительного права

Согласно ч.3 ст. 1234 Гражданского кодекса РФ «по договору об отчуждении исключительного права приобретатель обязуется уплатить правообладателю предусмотренное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное».

Хочу обратить ваше внимание, что по умолчанию договор отчуждения исключительного права является возмездным, поэтому в нем должна быть указана четко оговоренная сумма вознаграждения.

Защита и регистрация ноу-хау.

Однако закон предусматривает безвозмездную передачу исключительного права на изобретения, произведения и другие объекты интеллектуальной деятельности. В этом случае, в договоре также должно быть четко прописано данное условие.

Надеюсь, моя статья помогла разобраться вам в этом непростом вопросе. Если же что-то непонятно, задавайте свои вопросы, я буду рад помочь вам!